ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 29.05.2012 N 9 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ»

1. Подведомственность споров о наследстве >>>
2. Подсудность споров о наследстве >>>
3. Место предъявления иска по спорам о наследстве >>>
4. Истцы по спорам о наследстве >>>
5. Ответчики по спорам о наследстве >>>
6. Недостойные наследники >>>
7. Состав наследства >>>
8. Коммориенты >>>
9. Выморочное имущество >>>
10. Мировые соглашения >>>
11. Наследование по завещанию >>>
12. Завещательный отказ (легат) >>>
13. Наследование по закону >>>
14. Принятие наследства >>>
15. Срок принятия наследства >>>
16. Отказ от наследства >>>
17. Раздел наследства >>>
18. Ответственность наследников по долгам наследодателя >>>
19. Наследование объектов недвижимости >>>
В данном Постановлении (далее — Постановление N 9) Верховный Суд РФ представил подробные разъяснения положений гражданского законодательства по делам, возникающим из наследственных правоотношений (далее — дела о наследстве, споры о наследстве), охватывающие практически все вопросы, связанные с регулированием наследственных правоотношений.
Также в рассматриваемом Постановлении даны многочисленные разъяснения, касающиеся особенностей наследования различных видов имущества: корпоративных прав, исключительных прав, объектов недвижимости и т.д.
1. Подведомственность споров о наследстве
В п. 1 Постановления N 9 Верховный Суд РФ указал, что дела, вытекающие из наследственных правоотношений, могут рассматриваться только судами общей юрисдикции. На подведомственность таких дел не влияет ни состав участников наследственных споров, ни вид наследуемого имущества.
Отдельно оговаривается, что суды общей юрисдикции должны рассматривать споры:
— о включении в состав наследства имущества в виде акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земель;
— по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п.
Если требования, возникающие из наследственных правоотношений, неразрывно связаны с иными требованиями, которые подведомственны арбитражным судам, то в соответствии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ такие споры также должны рассматриваться в судах общей юрисдикции (см. также Определения Московского городского суда от 16.02.2012 по делу N 33-5010, от 10.06.2011 по делу N 33-14396).
2. Подсудность споров о наследстве
В качестве общего правила установлено, что дела, связанные с наследованием, подсудны районным судам (ст. 24 ГПК РФ, п. 2 Пост! ановления N 9). В частности, районному суду в качестве суда первой инстанции подсудны споры, связанные с долгами наследодателя.
В то же время споры, которые связаны с обязательствами, возникшими в связи с принятием наследства, могут рассматриваться и мировыми судами, если цена иска не превышает 50 тыс. руб. В качестве примеров таких разбирательств в п. 2 Постановления N 9 приведены различные споры, связанные с долгами наследодателя.
3. Место предъявления иска по спорам о наследстве
В ст. 28 ГПК РФ установлено, что споры по делам о наследовании должны рассматриваться по месту жительства или месту нахождения ответчика. В судебной практике уточняется, что до момента принятия наследства такие споры должны рассматриваться по месту открытия наследства (см., к примеру, Определение Московского городского суда от 06.06.2011 по делу N 33-17402).
Кроме того, в п. 3 Постановления N 9 указано, что если спор связан с наследованием нескольких объектов недвижимости, расположенных на территории юрисдикции нескольких районных судов, то иск может подаваться в любой из таких судов по месту открытия наследства.
В соответствии с п. 17 Постановления N 9 под местом открытия наследства следует понимать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 1115 ГК РФ). Место жительства наследодателя может подтверждаться соответствующими документами или, как указал Верховный Суд РФ, в исключительных случаях — судом. На это прямо указывает закон (п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). В таких ситуациях суды могут оценивать длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.
Если же последнее место нахождения наследодателя было неизвестно или находилось за пределами России, то местом открытия наследства в соответствии с п. 18 Постановления N 9 следует считать место нахождения:
— наследуемого недвижимого имущества, находящегося в разных местах (местом открытия наследства может быть любое из этих мест), или его наиболее ценной части;
— наследуемого движимого имущества или наиболее ценной его части при отсутствии недвижимого имущества.
Этот вывод также подтверждается судебной практикой (см., к примеру, Определение Московского городского суда от 06.06.2011 по делу N 33-17402, Обобщение Верховного суда Удмуртской Республики «Справка о результатах изучения судебной практики разрешения судами Удмуртской Республики споров, вытекающих из наследственных правоотношений», Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского областного суда (четвертый квартал 2010 г.), утвержденный постановлением президиума Свердловского областного суда от 24.02.2011).
Как указал Верховный Суд РФ, ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из рыночной стоимости имущества на момент открытия наследства. Рыночная стоимость может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными процессуальным законодательством (ст. 55 ГПК РФ).
4. Истцы по спорам о наследстве
В п. 7 Постановления N 9 Верховный Суд РФ отметил, что истцу не может быть отказано в принятии искового заявления по спору о наследстве на том основании, что у него отсутствует свидетельство о принятии наследства. Согласно разъяснениям из рассматриваемого документа получение такого свидетельства является правом, а не обязанностью наследника.
Соответственно, отсутствие свидетельства о праве на наследство не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления, возвращения искового заявления или для оставления его без движения.
5. Ответчики по спорам о наследстве
Верховный Суд РФ указывает на недопустимость предъявления исковых требований к умершему гражданину, поскольку последний не обладает гражданской и гражданской процессуальной правоспособностью (п. 6 Постановления N 9).
Суд должен отказать в принятии такого искового заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. Если же такое исковое заявление уже было принято к рассмотрению, то производство по нему подлежит прекращению согласно абз. 7 ст. 220 ГПК РФ. Истцу должно быть разъяснено, что в соответствии с п. 3 ст. 1175 ГК РФ он может обратиться с соответствующим требованием к наследникам умершего, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (п. 6 Постановления N 9).
Верховный Суд РФ отметил также, что при рассмотрении споров о наследовании судам необходимо установить наследников, принявших наследство, и привлечь их к участию в рассмотрении спора в качестве соответчиков (п. 13 Постановления N 9).
6. Недостойные наследники
В ст. 1117 ГК РФ предусмотрено отстранение от наследования (как по закону, так и по завещанию) наследников, которые признаны недостойными.
Верховный Суд РФ в п. 19 Постановления N 9 разъяснил, что наследники могут быть признаны недостойными, если они умышленно осуществляли противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
При этом мотивы и цели совершения таких действий недостойного наследника не принимаются во внимание, равно как и наступление соответствующих последствий (п. 19 Постановления N 9).
Однако в судебной практике встречаются и противоположные выводы касательно важности целей и мотивов противоправных действий в отношении наследодателя. Так, в Определении Санкт-Петербургского городского суда от 21.03.2012 N 33-4074/12 указано, что совершение наследником умышленных противоправных действий в отношении одного из наследников, за которые он привлекался к уголовной ответственности, не было направлено на увеличение его наследственной доли и скорейшее открытие наследства, а было совершено по иным мотивам. Поэтому такое лицо нельзя признать недостойным наследником и исключить из числа наследников.
Следует отметить, что в этом деле не был признан недостойным наследник, который умышленно убил наследника, нанеся ему множественные ранения, после чего расчленил тело и с целью сокрытия преступления вывез его по частям из квартиры.
Также и в Определении Московского городского суда от 30.01.2012 по делу N 33-2518 отмечается, что недостойным наследником может быть признан лишь тот, чьи умышленные противоправные действия направлены против воли наследо! дателя, выраженной в завещании.
В качестве примеров таких противоправных действий в рассматриваемом Постановлении приводится подделка завещания, его уничтожение или хищение, понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства.
Перечисленные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке — приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу.
Также могут быть признаны недостойными наследниками родители, лишенные в судебном порядке родительских прав в отношении детей-наследодателей, если родительские права не были восстановлены ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Для исключения недостойных наследников из числа наследующих имущество наследодателя привлечение суда не требуется. Это действие может быть исполнено нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда (п. 19 Постановления N 9).
В п. 2 ст. 1117 ГК РФ также указывается, что недостойными наследниками признаются граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
В отношении этой категории лиц Верховный Суд РФ указал, что обязанности по содержанию наследодателя должны быть установлены в соответствии с семейным законодательством. Это означает обязательное наличие судебного решения о взыскании алиментов, за исключением случаев, касающихся предоставления родителями содержания своим несовершеннолетним детям (п. 20 Постановления N 9). На обязательное наличие судебного акта для подтверждения этого факта также указывает судебная практика (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.09.2011 N 33-13675/2011).
Кроме того, суд должен установить злостный характер неисполнения рассматриваемой обязанности, для чего он должен установить продолжительность и причины неуплаты соответствующих средств. В качестве подтверждения злостного характера неуплаты могут быть представлены:
— приговор суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
— решение суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов;
— справка судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам и т.д.
Интересно отметить, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ в качестве злостного уклонения от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может быть квалифицировано также сокрытие действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена наследником места работы или места жительства и т.п. (п. 20 Постановления N 9).
Требование о признании наследника недостойным по указанному основанию может подать любое заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). В п. 20 Постановления N 9 уточняется, что таковым может быть признано лицо, заинтересованное в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучатель либо лицо, на права и законные интересы которого (к примеру, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества.
7. Состав наследства
В п. 14 Постановления N 9 разъяснено, что в состав наследуемого имущества может входить любое имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия наследства, включая вещи (в том числе деньги и ценные бумаги), имущественные права и обязанности.
Среди имущественных прав в состав наследства могут включаться, в частности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, а также права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм.
Верховный Суд РФ напомнил, что имущественные обязанности наследодателя наследуются в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
В то же время в состав наследства не могут включаться имущественные права и обязанности, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ).
В п. 15 Постановления N 9 приводятся некоторые примеры таких прав и обязанностей: алиментные права и обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора.
Также, согласно судебной практике, как неразрывно связанные с личностью наследодателя не могут наследоваться:
— права на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения участником войны (Определение ВС РФ от 24.04.2012 N 53-В12-4);
— право на безвозмездное предоставление земельного участка в связи с личными заслугами перед Российской Федерацией, отмеченными государственной наградой (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 23.01.2012 N 33-613);
— права на дополнительные гарантии и компенсации, связанные с выполнением определенных задач в условиях чрезвычайного положения и в зоне вооруженного конфликта (Определения ВС РФ от 27.12.2010 N 26-В10-78, от 10.12.2010 N 26-! В10-66, от 10.12.2010 N 26-В10! -59);
— право на занятие предпринимательской деятельностью (Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2011 по делу N А13-19258/2009);
— обязанность по уплате штрафа за непредставление сведений в систему обязательного пенсионного страхования (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2010 по делу N А42-7211/2004).
8. Коммориенты
Верховный Суд РФ дал разъяснения относительно практики применения положений Гражданского кодекса РФ о наследовании в случае одновременной смерти граждан (коммориентов). В п. 1! 6 Постановления N 9 указывается, что такие граждане не наследуют друг после друга. В этой ситуации открывшееся наследство таких лиц переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям.
В Постановлении N 9 указывается, что граждане, умершие в один день, для целей наследования признаются умершими одновременно. Аналогичные выводы также встречаются и в судебной практике (Определение Московского городского суда от 30.03.2011 по делу N 33-8991), что следует из п. 2 ст. 1114 ГК РФ.
Непременным условием для признания лиц коммориентами является их смерть в течение одного календарного дня. Границы календарной даты определены моментом времени, ограниченным 00 часами 00 минутами 00 секундами и 24 часами 00 минутами 00 секундами, исчисляемыми по местному времени.
9. Выморочное имущество
В п. 3 ст. 1151 ГК РФ указано, что порядок наследования и учета выморочного имущества должен определяться федеральным законом. Однако в настоящее время такой закон не принят.
В связи с этим Верховный Суд РФ в п. 5 Постановления N 9 разъяснил, что в таких ситуациях от имени Российской Федерации вправе выступать Росимущество (п. 5.35 Положения «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432).
От имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований в наследственные отношения в связи с наследованием выморочного имущества вправе вступать их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими их статус.
Верховный Суд РФ разъяснил, что ответственность по долгам наследодателя несут в том числе публично-правовые образования, получившие в собственность выморочное имущество (п. 60 Постановления N 9).
10. Мировые соглашения
Верховный Суд РФ сообщил, что суд должен утверждать мировые соглашения по делам о наследовании лишь в том случае, когда такие соглашения не нарушают права и законные интересы третьих лиц (п. 10 Постановления N 9). Также в данном пункте рассматриваемого Постановления указывается, что мировые соглашения могут заключаться лишь по вопросам, разрешение которых по соглашению сторон допускается действующим законодательством.
В п. 10 Постановления N 9 приводится обширный перечень вопросов, по которым могут быть достигнуты мировые соглашения.
Также в данном пункте приведен примерный перечень вопросов, по которым достижение мирового соглашения не допускается:
— об универсальности правопреемства при наследовании (п. 1 ст. 1110 ГК РФ);
— об определении наличия у сторон прав наследования, а также состава наследников (ст. 1116, 1117, 1121, 1141 ГК РФ);
— о признании недействительным завещания (ст. 1131 ГК РФ) и свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1155 ГК РФ);
— об отказе от наследства (ст. ст. 1157 — 1159 ГК РФ);
— о разделе наследственного имущества с участием наследников, не принявших наследство, или наследников, у которых возникло право собственности только на конкретное наследственное имущество (ст. ст. 1164 и 1165 ГК РФ).
При заключении мировых соглашений, касающихся раздела наследуемого имущества, необходимо учитывать, что стороны такого соглашения свободны в осуществлении своих гражданских прав, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей (п. 55 Постановления N 9).
11. Наследование по завещанию
В рассматриваемом Постановлении указывается, что на случай смерти лицо может распорядиться своим имуществом только путем составления завещания. Однако в отношении денежных средств, внесенных во вклад или находящихся на банковском счете, гражданин также может составить завещательное распоряжение правами на эти денежные средства (ст. 1128 ГК РФ и Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351).
В п. 22 Постановления N 9 указывается, что завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке является самостоятельным видом завещания. Соответственно, судьба денежных средств гражданина может определяться не только завещательным распоряжением, но и простым завещанием.
Так, завещанием может быть изменено или отменено завещательное распоряжение (п. 23 Постановления N 9). Более того, в данном пункте указано, что завещательным распоряжением может быть изменено завещание в части, касающейся распоряжения правами в отношении средств, находящихся на счете гражданина в части, касающейся прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в этом банке.
Интересно отметить, что ранее суды толковали п. 6 ст. 1130 ГК РФ ограничительно, указывая, что завещательное распоряжение не может изменять положения завещания (см., к примеру, Определение Рязанского областного суда от 08.09.2010 N 33-1590). Однако есть примеры и противоположной судебной позиции (Определение Московского го! родского суда от 22.08.2011 по делу N 33-26066).
Верховный Суд РФ также указал, что завещание может быть оспорено лишь после открытия наследства (п. 27 Постановления N 9).
В п. 27 Постановления N 9 указывается, что завещание относится к числу недействительных в следующих случаях:
— отсутствие у гражданина, совершающего завещание, в этот момент дееспособности в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ);
— совершение завещания через представителя либо двумя или более гражданами (п. п. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ);
— несоблюдение письменной формы завещания и его удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК РФ);
— отсутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных законом (п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ) (п. 3 ст. 1124 ГК РФ) и т.п.
Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с его ничтожностью может быть оспорен в суде (п. 27 Постановления N 9).
В судебном порядке завещание может быть признано недействительным в следующих случаях:
— несоответствие лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя, требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 1124 ГК РФ);
— присутствие при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (п. 2 ст. 1124 ГК РФ);
— в иных случаях при нарушении порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.
Верховный Суд РФ указал, что отдельные недостатки завещания (к примеру, помарки и описки, а также ошибки в отдельных реквизитах завещания) не могут быть основанием для признания его недействительным, если суд установит, что их наличие не влияет на возможность понять волю завещателя.
В судебной практике отмечается, что действующее законодательство не предусматривает в качестве основания недействительности завещания его неисполнимость (Определение Пермского краевого суда от 27.07.2011 по делу N 33-7567)
12. Завещательный отказ (легат)
В Постановлении N 9 даны разъяснения относительно практики применения положений законодательства о завещательном отказе. Под завещательным отказом следует понимать возложение на наследника в завещании какой-либо обязанности имущественного характера за счет получаемого наследства.
К примеру, по завещательному отказу отказополучателю может быть предоставлено право пользования жилым помещением. При этом продажа, мена, дарение или сдача в аренду наследником этого жилого помещения не влияет на права отказополучателя (п. 24 Постановления N 9).
Наследник должен выполнить завещательный отказ в пределах полученного наследственного имущества за вычетом расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану наследства и управление им (п. п. 1 и 2 ст. 1174 ГК РФ) после удовлетворения права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ) и приходящихся на наследника долгов наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Такое разъяснение было дано в п. 26 Постановления N 9.
При возложении завещательного отказа на нескольких наследников они отвечают перед отказополучателем солидарно в пределах своей доли в наследстве, если иное не следует из существа легата.
В п. 24 рассматриваемого Постановления указывается, что отказополучатель вправе требовать исполнения легата независимо от нужды наследника в пользовании наследственным имуществом.
Верховный Суд РФ также разъяснил, что отказополучатель, получивший права пользования жилым помещением, может пользоваться им наравне с собственником такого помещения (ч. 1 ст. 33 ЖК РФ). При этом на отказополучателя возлагаются и вытекающие из такого пользования обязанности — к примеру, по оплате коммунальных платежей. По обязательствам, связанным с пользованием таким жилым помещением, отказополучатель отвечает солидарно с собственником (п. 24 Постановления N 9). Исключение из этого правила установлено для недееспособных отказополучателей.
Предоставления завещательного отказа в соответствии с п. 4 ст. 1127 ГК РФ можно требовать в течение трех лет со дня открытия наследства. В п. 25 Постановления N 9 указано, что этот срок является пресекательным и не может быть восстановлен.
Отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают (п. 60 Постановления N 9).
13. Наследование по закону
В рассматриваемом Постановлении Верховный Суд РФ также дал разъяснения положениям Гражданского кодекса РФ, касающихся наследования по закону.
Так, в случае расторжения брака первый супруг наследодателя лишается права наследовать в качестве супруга, если решение о расторжении брака вступило в силу до дня открытия наследства (п. 28 Постановления N 9).
При признании брака недействительным супруг наследодателя также не может наследовать в качестве супруга, даже если он был добросовестным и не знал при вступлении в брак о наличии оснований для признания его недействительным. Такие правовые последствия возникают даже в том случае, если судебное решение о признании брака недействительным вступит в силу после дня открытия наследства (п. 28 Постановления N 9).
В п. 30 Постановления N 9 разъясняются последствия ситуации, когда наследник по праву представления:
— не принимает наследство;
— отказывается от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается;
— не имеет права наследовать или отстранен от наследования как недостойный наследник.
В этом случае доля, переходящая по праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, делится поровну между оставшимися наследниками по праву представления либо переходит к единственному такому наследнику, принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным наследникам наследодателя по правилам приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).
Также в рассматриваемом Постановлении даны разъяснения относительно определения нетрудоспособности наследников и нахождения их на иждивении (п. 31 Пост! ановления N 9). Эти вопросы имеют важное значение для разрешения споров, касающихся обязательной доли в наследстве. Верховный Суд РФ указал, в частности, на то, что получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением не наследует в качестве иждивенца наследодателя, даже если является нетрудоспособным.
В п. 33 Постановления N 9 сообщается, что в состав наследства наследодателя, состоящего в браке, включается его личное имущество, а также его доля в общем имуществе супругов, нажитом во время брака. При этом не является определяющим, на чье имя приобретено соответствующее имущество или кем из супругов внесены денежные средства. Иное может быть установлено в брачном договоре. Однако специально оговаривается, что положения брачного договора о режиме имущества супругов на случай расторжения брака не могут применяться в наслед! ственных правоотношениях (п. 33 Постановления N 9).
Исключение из данного правила установлено в п. 88 Постановления N 9, согласно которому исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов и наследуется как имущество автора такого результата.
Однако если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности было приобретено за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении такого права, то оно является их общим имуществом (если иное не установлено договором) и наследуется с учетом правил о наследовании общего имущества супругов (ст. 1150 ГК РФ).
14. Принятие наследства
Верховный Суд РФ напомнил, что наследник со дня принятия наследства считается полноценным собственником унаследованного имущества и обладателем соответствующих имущественных прав независимо от факта государственной регистрации таких прав.
Аналогичное толкование российского законодательства ранее уже давалось в п. 11 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Данное разъяснение широко применялось в ! судебной практике (см., к примеру, Определения ВС РФ от 24.04.2012 N 18-В12-9, от 24.04.2012 N 18-В12-9, от 24.04.2012 N 18-В12-21, Определение Московского городского суда от 08.12.2010 по делу N 33-35432).
При этом не имеет никакого значения время и способ принятия наследства (п. 34 Постановления N 9).
Также в рассматриваемом Постановлении указывается, что принятие наследником части наследства — происходит ли это по закону или по завещанию — означает принятие всего причитающегося ему наследственного имущества. Этот вывод ранее уже встречался в судебной практике (Определение ВС РФ от 20.12.2011 N 5-В11-115).
В п. 35 Постановления N 9 уточняется, что совершение наследником действий, направленных на принятие имущества, которое ему не предназначалось, не будет означать принятия причитающегося наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.
В случае возникновения ситуации, когда наследство может быть принято сразу по нескольким основаниям (к примеру, как по завещанию, так и по закону), наследник имеет право выбора: по какому основанию принимать наследство. При этом следует учитывать, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ он может принять наследство как по одному основанию, так и по нескольким.
Однако принятие наследства по одному основанию исключает возможность принятия его по другим основаниям по истечении срока принятия, если до этого момента наследник знал или должен был знать о наличии таких оснований. Следовательно, до истечения указанного срока наследник, принявший наследство по одному или нескольким основаниям, может принять наследство также и по другим основаниям.
Наследник может получить свидетельство о праве на наследство без указания оснований наследования, что будет означать принятие им наследства по всем существующим основаниям (п. 35 Постановления N 9).
В п. 36 Постановления N 9 разъясняется, что под фактическими действиями, свидетельствующими о принятии наследства, следует понимать, к примеру:
— вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания) (см. также Определения Санкт-Петербургского городского суда от 17.05.2012 N 33-5533/2012, Московского областного суда от 10.08.2010 по делу N 33-15500, от 26.03.2012 по делу N 33-6485, Ленинградского областного суда от 22.03.2012 N 33-1312/2012);
— обработка наследником земельного участка;
— подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;
— обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;
— осуществление оплаты коммунальных услуг (см. также Определения ВС РФ от 06.12.2011 N 5-В11-87, от 23.11.2010 N 38-В10-3), страховых платежей;
— возмещение за счет наследственного имущества расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану наследства и управления им (ст. 1174 ГК РФ) и т.д.
Указанные действия должны быть произведены в течение срока принятия наследства.
В качестве подтверждения факта принятия наследства наследник может предъявить соответствующие документы, указывающие на выполнение им действий по принятию наследства. Это может быть, к примеру, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя и т.д.
Как разъяснил Верховный Суд РФ, наличие общей собственности с наследодателем, доля в праве собственности на которую входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о принятии наследства таким наследником. Получение наследником компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение также не свидетельствует о факте принятия им наследства.
В отсутствие каких-либо документов, свидетельствующих о факте принятия наследства, суд может установить это в порядке установления юридически значимых фактов, а при наличии спора — в исковом производстве (п. 36 Постановления N 9).
Факт непринятия наследства, если наследник не желает его приобретать, также может устанавливаться в судебном порядке и через нотариуса. Этот вопрос может рассматриваться и по истечении срока на принятие наследства (п. 37 Постановления N 9).
15. Срок принятия наследства
При предъявлении истцами требований о признании права собственности в порядке наследования в пределах срока принятия наследства суды приостанавливают производство по делу до окончания указанного срока (п. 8 Постановления N 9).
При этом отсутствие надлежаще оформленных документов на имущество наследодателя не препятствует наследнику в пределах срока принятия наследства обратиться в суд для включения такого имущества в состав наследуемого (ст. 1154 ГК РФ). Иначе суд будет рассматривать вопрос о признании права собственности на указанное имущество в порядке насл

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ